著作权侵权案件处理原则有哪些

更新时间:2024-11-06 05:07:10 阅读: 评论:0


2023年5月22日发(作者:付钱)

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著作权侵权案件处理原则有哪些

当你用美妙的音乐作为设计的背景音乐时,你也许不会想到,这种

行为有可能会构成著作权侵权。发生著作权侵权案件,该怎样处理

呢?在处理著作权侵权案件时需要注意什么呢?

著作权侵权案件

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根据著作权保护的特点,著作权侵权行为的认定可分为以下几步:

1.对原告作品的分析

按照我国法律的规定,著作权的产生采取自动保护原则,即作品一经

创作完成,著作权即告产生。因此,与专利、商标等其他类型的知识

产权侵权认定不同,著作权侵权认定还涉及到权利的有效性问题。

一部拥有有效著作权的作品必须同时具备下述条件:属于著作权法保

护的作品范围;具备独创性;能以某种有形形式复制。只要有任何一个

条件不具备,原告作品就不受著作权法保护。这样,被告当然未侵权。

如果原告作品同时符合上述条件,则该作品享受著作权法保护。

2.对被控侵权作品及被告使用方式的分析

对被控侵权作品的分析,可适用以下两个标准:一是“接触”,即接

触前一作品的机会;二是“实质相似”,即应受著作权保护部分实质

相似。其中,后者是认定的重点。在认定原、被告的作品是否“实质

相似”时,应将原告作品中受著作权保护的部分与被告作品的相应部

分进行对比,判定两者是否实质相似。

在我国司法实践中,人民法院在认定原、被告作品之间是否存在实质

性相似方面也有过成功的案例。例如,北京市西城区人民法院在《末

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代皇帝的后半生》一书侵权纠纷案中,通过肯定被告作品的独创性,

即否定被告作品与原告作品间的实质性相似,从而判定被告未侵权。

如果被告的行为属于使用作品的行为,那么,就需要对被告的使用方

式进行分析。有关的知识产权法律对“使用方式”规定了不同的含义。

如在专利法中指的是“实施”,即将某项专利运用于产业,按说明制

造出相同的产品或者使用相同的方法;与之相对立,在著作权法中指

的是“复制”,即以印刷、复印等方式将作品制成一份或者多份。当

某一客体(如实用艺术品或外观设计作品)受到专利法与著作权法的

不同角度的保护时,尤其应注意区分“实施”与“复制”这两种不同

的使用方式,不同的使用方式构成不同类型的侵权行为。

对于“复制”这种最普遍的使用作品的方式,根据我国著作权法第五

十二条第二款的规定,按照工程设计、产品设计图纸及其说明进行施

工、生产工业品,不属于著作权法所指的“复制”。由此可知,在我

国,将平面作品以立体形式再现不构成对平面作品的侵权。

著作权侵权行为应采用过错原则

()过错原则的定义

过错原则包含一般过错原则和过错推定原则。

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一般过错原则是指当事人的主观过错是构成侵权行为的必备要件的

归责原则。民法通则第106条第2款规定:公民、法人由于过错侵害

国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的,应当承担民事责任。

根据一般过错原则的要求,在一般侵权行为中,只要行为人尽到了应

有的合理、谨慎的注意义务,即使发生了损害后果,也不能要求其承

担责任。其目的在于引导人们行为的合理性。在一般过错原则下,侵

权行为实行谁主张谁举证的原则。受害人有义务举出相应证据表明加

害入主观上有过错,以保障其主张得到支持。

过错推定原则,是指一旦行为人的行为致人损害就推定其主观上有过

错,除非其能证明自己没有过错,否则应承担民事责任。民法通则第

126条规定:建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发

生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的,它的所有人或者管理人应当承

担民事责任,但能够证明自己没有过错的除外。过错推定原则仍以侵

害人存在主观过错作为承担责任的基础,它不是一项独立的归责原则,

只是过错原则的一种特殊形式。其特殊之处在于过错原则一般实行

“谁主张谁举证”的原则,但在过错推定责任的情况下,对过错问题

的认定则实行举证责任倒置原则。受害人只需证明加害人实施了加害

行为,造成了损害后果,加害行为与损害后果间存在因果关系,无需

对加害人的主观过错情况进行证明,就可推定加害人主观上有过错,

应承担相应的责任。加害人为了免除其责任,应由其自己证明主观上

无过错。

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()著作权侵权领域适用过错归责原则的可行性

1、著作权的固有属性,决定其应适用过错归责原则

如上文所述,著作权的保护客体兼具公共产品和私人产品的双重属性,

它不仅关系到著作权人的个人利益,也关系到一般公众及社会整体利

益。著作权法在保护著作权人合法垄断权的同时,极其注重并积极寻

求著作权人的私人利益与社会公共利益之间的平衡,这构成了著作权

法的基本立法目的。为了实现该立法目的,在具构建著作权侵权制裁

体系时,应充分考虑到著作权合法垄断权与一般公众及社会整体利益

的平衡,无过错责任原则倾斜保护受害方的归责理念,注定无法完成

权益平衡的使命,而过错责任原则通过举证责任分担、侵权过错认定

等方式,充分平衡了侵权人利益与著作权人利益的利益,有利于实现

著作权法的立法目的。

2、适用过错责任原则符合国际知识产权保护标准

Trips协议作为WTO的重要法律文件之一,也是国际知识产权保护的

重要标准。该协议第45条涉及到了知识产权侵权赔偿的归责原则与

法律救济问题,其中第1款明确规定了过错责任原则:“司法当局应

有权责令侵权者向权利人支付适当的损害赔偿费,以补偿由于侵害知

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识产权而给权利人造成的损害,其条件是侵权者知道或者应当知道他

从事了侵权活动”。该归责原则作为一般性原则,为成员国普遍接受

和适用。(虽然有部分学者指出该条约第45条第2款承认了无过错责

任原则:“司法部门应有权责令侵权者向权利人支付费用,其中可以

包括合理的律师费。在适当的情况下,即使侵权者不知道或者没有正

当理由知道他从事了侵权活动,成员也可以授权司法部门,责令其返

还所得利润或支付预先确定的损害赔偿费。并据此提出知识产权归

责原则应适用无过错责任原则的主张,然而该主张有失片面。首先,

从文义表述上来看第2款的适用范围是受到严格限制的,其次作为选

择性适用条款,它对成员国不具备约束力,由此其不能作为确立侵权

归责的依据。)

就我国来说,我国知识产权保护不是一个单独的体系,它需要与国家

经济发展状况和基本国情相适应。我国作为一个发展中国家,在知识

产权利益分配中与发达国家相比不是处于优势而是处于劣势,采取无

过错责任原则无疑会“赢得”发达国家的“喝彩”,但这种对于知识

产权保护采取严格标准的做法,将会妨碍我国知识的运用和传播。

此在我国知识产权侵权归责上实行过错责任原则不违反Trips协议

的规定的情况下,在著作权归责制度中采用过错责任归责原则是适当

的。

损害赔偿问题

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根据《著作权法》第48条的规定,侵犯著作权或者与著作权有关的

权利的,侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿;实际损失难以

计算的,可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。赔偿数额还应当包括

权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的实际损失或者侵

权人的违法所得不能确定的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决

给予50万元以下的赔偿。根据民法和知识产权法律的规定和司法实

践的需要,应当确立以下四个原则:全部赔偿原则;法定标准赔偿原

;法官斟酌裁量赔偿原则;对精神损害赔偿适当限制原则。笔者认为,

全部赔偿的损失计算问题,法官根据案件具体情况正确适用法定赔偿

标准以及精神损害赔偿全部赔偿原则是指知识产权损害赔偿责任的

范围,应当以加害人侵权行为所造成损害的财产损失范围为标准,

担全部责任.也就是说侵权行为所造成的损失应当全部赔偿,赔偿应

以侵权行为所造成的损失为限。全部赔偿原则是现代民法的最基本的

赔偿原则,是各国侵权行为立法和司法实践的通例。

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